Процедура отмены и изменения завещания

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Процедура отмены и изменения завещания». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Составитель завещания может в любой момент внести в него коррективы, при этом изменения касаются как всего текста, так и его части. По сути, внесение изменений выглядит как составление нового документа. Стоит отметить, что наличие в завещании ошибок грамматического или пунктуационного характера, не отражается на его действительности.

По каким причинам отменяется документ

Инициаторами аннулирования волеизъявления могут быть:

  1. Наследодатель.
  2. Наследники или другие граждане, которые имеют право на обязательную долю — только после смерти собственника.

Возможными причинами для отмены наследодателем своих распоряжений по поводу имущества могут быть:

  • Смерть одного из претендентов.
  • Разрыв отношений с преемником — ссора, непримиримые разногласия.
  • Изменение долей или состава имущества.

Наследники же могут аннулировать волеизъявление умершего только в случаях, когда при его составлении или утверждении были нарушены нормы законодательства. Например, завещатель был недееспособен в момент подписания документа. Или не были учтены права обязательных наследников.

Наследодатель вправе лишить одного или нескольких наследников имущества путем:

  • Специального указания об этом в завещании. Например, “Лишаю наследства своего сына Петрова И.В.”.
  • Распределения собственности таким образом, чтобы преемнику ничего не досталось.

Особенности отмены завещаний по международному частному праву

При отмене завещаний в случаях, регулируемых международным частным правом (где имеет место иностранный элемент, например у завещателя двойное гражданство), необходимо учитывать следующие моменты.

В соответствии со ст. 47 Минской конвенции о правовой помощи… (заключена 22.01.1993, действует для РФ с 10.12.1994):

  • может ли человек отменить завещание и как это оформляется, определяется по законодательству того государства, где указанное лицо проживало на дату совершения данных действий;
  • отмена завещания не может быть признана недействительной, если нарушены правила о форме ее составления, но при этом соблюдены требования к форме по законодательству страны составления документа.

Особенности процедуры

Отказ от завещания и внесение в него даже несущественных корректив – строго регламентированные законодательно процедуры. Данные процедуры производятся исключительно у нотариуса. Ограничений по времени и срокам не имеется, но существует определенный порядок, который потребуется соблюсти. Речь идет о следующих моментах:

  • Уточнение, будут ли вносимые коррективы касаться документа целиком или какой-то его отдельной части.
  • Проверка дееспособности обратившегося к нотариусу лица на момент внесения в документацию о наследстве изменений.
  • Оформление документа в двух экземплярах и передача одного из экземпляров наследодателю.
  • Внесение соответствующих изменений в реестр.

Прежде чем направляться к нотариусу, потребуется подготовить следующий перечень документации:

  • паспорт;
  • экземпляр документа о наследстве (оригинал);
  • документы о праве собственности на передаваемое по наследству имущество;
  • документы, подтверждающие, что у собственности, передаваемой по наследству, отсутствуют обременения.

При подписании распоряжения о полной отмене завещания в обязательном порядке должны присутствовать свидетели. Они подписывают бумагу о неразглашении и должны хранить тайну.

Возможные причины отмены (изменения) завещания

Как уже говорилось, законодателем предоставляется полная свобода гражданину-завещателю относительно ранее отданных завещательных распоряжений, и причины отмены (изменения) документа в рассматриваемой ситуации вообще никакого правового значения не имеют.

Наиболее частыми возможными причинами отмены (изменения) завещаний на практике выступают следующие обстоятельства:

  • завещатель поменял точку зрения относительно списка собственных наследников и решил кого-то добавить в завещательную документацию, а кого-то, наоборот, исключить из неё;
  • завещатель решил поменять доли наследства среди потенциальных наследников, к примеру, одному наследнику уменьшить долю, другому, соответственно, увеличить;
  • завещатель захотел обременить право получения наследства какими-то дополнительными условиями;
  • возник конфликт между завещателем и потенциальным наследником;
  • поменялось материальное положение гражданина-завещателя.

Завещание без прав изменения

Составить завещание без возможности его корректировки нельзя. Такой формы документа законодательно не существует. В любом случае гражданин вправе скорректировать свою волю в любое время.

Если у вас возникнут трудности с составлением завещания или с оформлением наследства, обращайтесь к юристу за консультацией. Получить правовую помощь можно бесплатно на нашем сайте. Опишите свою ситуацию в специальном поле, и наш эксперт проконсультирует вас.

Таким образом, можно сделать вывод, что воля гражданина, касающаяся его имущества, охраняется законодательно даже после его смерти. Волеизъявление будет иметь законную силу даже, если завещаний несколько (когда они не противоречат друг другу). При жизни завещатель вправе изменить или отменить документ, когда посчитает нужным. При этом он не обязан с кем-либо согласовывать свои действия.

Восстанавливается ли согласие, отмененное полностью или частично?

Ранее написанное удостоверенное волеизъявление теряет силу и прекращает действие. И даже если новый документ впоследствии тоже будет отменен последующим, то он все равно не восстанавливается. Такой принцип применяется в случае, если в новом документе полностью переписывается порядок передачи имущества.

  • Пример: в завещании отца говорится, что он передает свою квартиру старшей дочери. Позже он составляет распоряжение об отмене и пишет новый документ, в котором указывает другого наследника – младшую дочь. В итоге квартира достанется младшей дочери, так как первое завещание было аннулировано.

    Если наследодатель в новом документе не упоминает о доле собственности, указанной в старом завещании, в этом случае юридическую силу имеют обе бумаги (но только не противоречащие друг другу их пункты).

  • Пример: сначала в завещании отец указал, что после его смерти право владения 3 машинами остается за его дочерью. Позже он составил другое завещание, в котором передал право владения на 1 машину своей родной сестре. По итогу дочь получит 2 машины, а сестра – 1 машину.

    Получается, что новый документ полностью заменяет старый с условием, если наследодатель заново «решает судьбу» всего своего имущества. Если же дело касается небольших поправок, то действительными могут являться пункты обоих завещаний, не противоречащих друг другу.

Статья 1130 ГК РФ. Отмена и изменение завещания (действующая редакция)

1. Завещатель, в соответствии с принципом свободы завещания, вправе отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им ранее завещание в любое время после его совершения и при этом не обязан указывать причины его отмены или изменения (таким образом, мотивы отмены или изменения завещания юридического значения не имеют). Это обусловлено тем, что завещание является волеизъявлением наследодателя и не зависит от воли и желания других лиц.

Отмена завещания предполагает полное прекращение действия ранее составленного завещания. Тогда как изменение завещания характеризуется прекращением или изменением лишь отдельных распоряжений предыдущего завещания.

При этом завещатель не обязан получать чье-либо уведомление или согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Исходя из ст. 58 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно и получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий.

Таким же образом, завещатель может отменить и закрытое завещание. Отметка об отмене совершается на конверте хранения.

Что касается дальнейшей судьбы этого конверта, то представляется, что нотариус должен вернуть его завещателю, поскольку его юридическое значение утрачивается и он становится обычной вещью. Однако следует учитывать, что такой документ является частью дел нотариального делопроизводства и может быть после открытия наследства использован судом для установления того или иного факта. Кроме этого, в случае недействительности последующего завещания или распоряжения наследование будет осуществляться на основании данного завещания. К сожалению, законодатель не дает ответа на этот вопрос.

2. Завещание можно отменить двумя способами: во-первых, удостоверением нового завещания (таким образом, более позднее завещание всегда отменяет или изменяет ранее составленное), в котором содержащиеся в первом завещании отдельные распоряжения отменены или изменены; во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия, заявления об отмене завещания.

Читайте также:  Договор займа в валюте между физическими лицами

Что касается изменения завещания, то это возможно путем:

составления нового завещания посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений;

составления последующего завещания, прямо не указывающего на отмену отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание в части, противоречащей последующему завещанию.

В п. 2 комментируемой статьи установлено, что завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Из этого следует, что если завещание отменено последующим завещанием, которое, в свою очередь, отменено соответствующим уведомлением, направленным нотариусу в надлежащей форме, то должно происходить наследование по закону, поскольку ни одного завещания нет.

К кому и куда обращаться?

Практически все официальные бумаги требуют заверения в нотариальной конторе. Поэтому и отменять завещание нужно через нотариальную контору.

Некоторые люди пытаются составить юридические бумаги самостоятельно, используя общедоступные образцы, присутствующие, между прочим, в любых нотариальных конторах, однако без заверения это просто бумажка, неимеющая юридической силы.

Также важно понимать, что документ, составленный самостоятельно, без помощи юриста, может содержать ошибки. Наличие ошибок в реквизитах, описании имущества, некорректном разделении долей может привести к тому, что после смерти наследодателя документ будет признан недействительным. Поэтому рекомендуется составлять подобного рода бумаги совместно с нотариусом.

Согласно статье 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации завещатель может своевременно вносить изменения, либо вовсе отменять документ. Раздел имущества происходит всегда по последнему составленному завещанию.

Процесс отмены также осуществляет нотариус. Конечно, гражданин может написать сколько угодно документов, однако именно официально заверенные документы позволяют совершать сделки, которых впоследствии сложно оспорить.

Способы изменения завещания

Процесс всегда составляю две стороны, если необходимо составить, либо наоборот аннулировать завещание, данная задача выполнима несколькими способами. Данный подход немного противоречит российскому законодательству, приемлющее больше единственный способ рассмотрения многих ситуаций, чтобы суду впоследствии, станет немного проще разобраться.

Однако процесс изменения завещания, собственно все, что относится к завещательным моментам, включает несколько трактовок, возможностей, послаблений. Поэтому существуют разные способы изменения, отмены, основными являются два.

  • Написание нового. Данное правило подойдет, если изменилось мнение относительно распределения определенного имущества. Соответственно документы должны касаться одинаковых активов, изменяются только лица, получающим активы впоследствии, изменяются, возможно, доли. Данным образом предыдущая воля аннулируется, потому как именно последняя редакция является единственно верной.
  • Заявление отмены. Вообще данный вариант является более предпочтительным. Если планируется отменять документ документом, нужно соблюдать определенную правовую осторожность, ведь если совершить ошибку, можно поставить под угрозу процесс полностью. Однако отмена позволяет аннулировать предыдущий документ, заменив его потом новым. То есть, по сути, отмена завещания другим завещанием.

Соответственно, нотариус может предложить своему клиенту два основных варианты развития событий, посоветовать наиболее удобный, ориентируясь на ситуации.

Как происходит отмена и изменение завещания в РФ

Ответ на этот вопрос содержит статья 1130 ГК РФ, которая дает право наследодателю на изменение и отмену ранее данного распоряжения, составленного на случай смерти, после его составления и удостоверения в определенном порядке.

При совершении этого правового акта, собственник имущества не обязан спрашивать согласия лиц, как входящих в круг назначаемых наследников, так и не входящих в него. Обстоятельства и основания, побудившие завещателя совершить такое действие также последний объяснять не должен.

Заявление об отмене завещания составляется также у нотариуса и удостоверяется в том же порядке, как и само завещание. Форма указанного заявления письменная.

Распоряжение об отмене завещания на движимое и недвижимое имущество, в том числе и на квартиру, может быть составлено завещателем в любое время в течение его жизни. Причем каждое новое завещание отменяет ранее написанное. Закон не дает ограничений по поводу количества завещаний, а также распоряжений об их отмене, и судебная практика знает множество случаев злоупотребления данным правом. В конечном итоге судебное решение, выносимое по иску о признании завещания недействительным, подчиняется вышеуказанного правилу.

Принцип отмены и изменения завещания

В законодательстве, в ст. 1130 ГК возможно найти два способа, с помощью которых лицо может выразить свою волю:

1. Отмена завещания полностью путем составления нового завещания. В данном случае завещатель четко указывает, что судьба имущества меняется. Причем, закон устанавливает, что открытие наследства всегда происходит по последнему написанному завещанию.

Форма нового завещания письменная. Удостоверяется новое распоряжение как у нотариуса, так и путем заверения подписи у должностного лица, имеющего право совершать нотариальные действия.

2. Специальное распоряжение об отмене завещания.

Данное распоряжение (заявление об отмене завещания) совершается в таком же порядке, как и составление обычного завещания и подчиняется общим правилам совершения односторонних сделок.

Относительно отмены или изменения воли собственника в отношении судьбы имущества после его смерти устанавливается принцип безвозвратности. Это означает, что если последнее завещание, которым изменено предыдущее, впоследствии также изменено или отменено, сила первого завещания не восстанавливается и наследование в таком случае наступает в соответствии с очередью.

К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные.

Дети и родители наследодателя являются родственниками первой степени родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).

Дети являются наследниками первой очереди и призываются к наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ).

Если между родителями ребенка был расторгнут брак либо брак был признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также призываются дети наследодателя, зачатые им при жизни и родившиеся живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Супруг наследодателя, наряду с родителями и детьми, входит в первую очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной регистрации заключения брака (ст. 1, 1 °СК РФ). Доказательством брачных отношений между наследодателем и пережившим его супругом является свидетельство о заключении брака.

В случае признания брака недействительным лицо, состоявшее в таком браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по закону.

Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в качестве наследника первой очереди по закону.

Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного правопреемства.

Читайте также:  Субсидия на оплату ЖКХ в 2023 году

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ).

Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга (ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего супруга и выявить объем наследственного имущества.

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

Нотариус до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет:

1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти);

2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по свидетельству о браке);

3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам);

4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во время брака);

5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки и попечительства.

Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется возможным определить время приобретения имущества, но со стороны наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу данного свидетельства.

Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на выдачу свидетельства о праве собственности.

Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может быть выдано.

В случае возникновения спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в общем имуществе может быть определена в судебном порядке.

Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному законодательству.

В случае когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой собственности.

Претерпел существенные изменения порядок наследования невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.

Статьей 1183 ГК РФ установлен единый порядок перехода прав на получение средств, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине (сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, которые принадлежат проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали).

Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня таких денежных средств. Главным требованием в данном случае является то, что они были начислены при жизни наследодателя, но им не получены.

Законодатель также не устанавливает, кому из членов семьи должны быть переданы денежные средства, поэтому они могут быть выданы любому из них. Главное, на момент смерти наследодателя данный гражданин являлся членом семьи и проживал с ним совместно или находился на его иждивении.

Указанные члены семьи и нетрудоспособные иждивенцы должны обратиться к лицам, обязанным произвести все перечисленные выплаты, в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. Этот срок является пресекательным и продлению не подлежит.

При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

Предприятие, учреждение, организация при выдаче членам семьи и иждивенцам умершего вышеперечисленных денежных сумм должно требовать документы, подтверждающие родственные и иные отношения, а также подтверждающие факт совместного проживания.

Однако на практике нередки случаи, когда работодатели отказываются выдавать совместно проживавшим членам семьи или нетрудоспособным иждивенцам недополученную заработную плату умершего работника, необоснованно требуя при этом свидетельство о праве на наследство. Или, наоборот, встречаются такие работодатели, которые отказываются выдавать наследникам справки о размере недополученных наследодателем выплат, необоснованно мотивируя отказ тем, что включение недополученной заработной платы в наследственную массу Трудовым кодексом РФ вообще не предусматривается.

Также возникают сложности при оформлении прав на суммы пенсий. Согласно ст. 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указном месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются указанным в законе членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. Круг родственников умершего, которые могут претендовать на получение суммы пенсий, определен вп.2 ст. 9 вышеуказанного Закона. Данный перечень исчерпывающий. При этом круг лиц, которые могли бы в качестве членов семьи претендовать на недополученную пенсию, намного уже, чем в статье 1183 ГК РФ, который вообще не содержит перечня лиц, являющихся членами семьи умершего, предъявляя к ним единственное требование: совместное проживание с умершим. Кроме того, не соответствует требованию ГК РФ исключение недополученной ко дню смерти пенсионером суммы пенсии из состава наследственной массы при отсутствии совместно проживавших членов семьи.

Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».

В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

При этом законодатель награды подразделяет на две группы:

1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;

2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.

Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.

Читайте также:  Минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей

При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».

Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.

Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.

Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.

При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.

Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.

Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).

Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.

Среди наград могут оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».

К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.

Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.

В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.

Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.

Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.

Форма завещания (оформление завещания)

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в отдельных случаях случаях, предусмотренных законом. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет недействительность завещания.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно. В завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства этого гражданина.

По общему правилу в завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Как изменить завещание

Как изменить завещание – вопрос, который часто возникает у наследодателей, желающих правильно распределить своё имущество среди наследников.

Завещание – это важный юридический документ, обязательно заверенный у нотариуса, в котором наследодатель выражает свою волю, как будет распределено его имущество после его кончины. А можно ли изменить завещание?

Это интересно: Завещание на квартиру можно аннулировать 2021 год

Безусловно, ГК РФ предусматривает возможность его изменить. Завещание не является чем-то раз и навсегда данным. Оно может быть не только изменено, но и вовсе отменено. Но исключительно по доброй воле наследодателя.

Можно написать или составить, например, завещание на квартиру, а потом отменить его и продать свое жилье, или изменить, добавив или убавив некоторое число наследников, перераспределив между ними доли и прочее.

Важно понимать, что сделать это может исключительно сам наследодатель. Причем он не должен уведомлять об отменяемом или изменяемом завещании никого, включая самих лиц, имеющих права наследования. Это исключительная воля наследодателя.

Причины принятия такого решения, как правило, очень личные. Наше государство не вторгается в частную жизнь человека, поэтому изменять или отменять столь важный документ можно без всякого объяснения причин.

Однако по ГК наследодатель не вправе бесконечное число раз изменять составленное им распоряжение своим имуществом и обязательно должен делать это в точности с установленной процедурой.

Нотариальная практика показала, что чаще всего подвергается корректировке завещание на квартиру, дом, иные виды жилья, как на наиболее дорогое имущество, находящееся в собственности у наших граждан.

Сколько стоит отмена завещания

Нотариус взимает с завещателя денежный сбор за удостоверение распоряжений в размере, установленном ст. 333.24 Налогового кодекса РФ — 100 рублей за каждое действие по отмене или изменению нотариально оформленного акта.

Помимо государственной пошлины завещателю придется заплатить за услуги правового и технического характера, оказываемые нотариусом. Тариф зависит от способа аннулирования завещания и от региона, в котором осуществляются нотариальные действия. Ниже представлены расценки по Москве:

  • отмена или изменение волеизъявления путем подачи соответствующего распоряжения — 500 рублей;
  • отмена или изменение посредством оформления нового завещания, полностью или частично противоречащего старому — 1900 рублей.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *